Наследование по закону

Наследование по закону

Независимо от завещания непосредственно законом призываются к открывающемуся наследству кровные родственники наследодателя, т. е. основанием права законного наследования служит кровное родство. Правда, и другие лица могут непосредственно законом призываться к открывшемуся наследству, например, усыновленный ребенок наследует усыновителю, переживший супруг — умершему супругу, государство наследует имущество выморочное. Иными словами, основанием права законного наследования может являться не только кровное родство.

Очереди наследников по закону

Законодатель устанавливает восемь очередей наследников по закону. Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки и их потомство наследуют по праву представления.

Наследование по праву представления означает переход в случаях, предусмотренных законом, доли наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, в равных долях к его потомкам (ст. 1146 ГК РФ).

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Племянники и племянницы наследуют по праву представления.

Наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по нраву представления.

При отсутствии перечисленных наследников право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой, пятой степеней родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

В соответствии со ст. 1145 ГК РФ к наследованию по закону призываются:

  • в качестве наследников четвертой очереди — родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя;
  • в качестве наследников пятой очереди — родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его бабушек и дедушек (двоюродные бабушки и дедушки);
  • в качестве наследников шестой очереди — родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя в качестве наследников седьмой очереди.

Особую категорию наследников составляют лица, состоявшие на иждивении наследодателя не менее года до его смерти. В соответствии со ст. 1148 ГК РФ нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников они наследуют в качестве наследников восьмой очереди.

Наследование выморочного имущества

Выморочным считается имущество, которое остается, если отсутствуют наследники как по закону, так и но завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Выморочное имущество в виде расположенного на территории РФ жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте РФ — городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге — в собственность такого субъекта РФ. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Наследование как процесс передачи имущества умершего другим лицам. Основания наследования по закону.

• Наследование — это процесс передачи имущества (наследства, наследственного иму­щества) умершего к другим лицам.

Нормами гражданского законодательства установлены два способа наследования: по за­кону и по завещанию.

Названные основаниями наследования, закон и завещание являются таковыми лишь в обобщающем значении, обозначая порядок развития наследственных правоотношений (по воле завещателя либо, при отсутствии таковой, -по закону). Наряду с этим ГК РФ указывает в ка­честве оснований наследования и иные обстоя­тельства (открытие наследства, переход права на принятие наследства, направленный отказ от наследства, наследование в качестве подназначенного наследника и т.п.), которые необходимо рассматривать как частные случаи проявления одного из двух общих оснований наследования (наследования по завещанию и наследования по закону).

Однако в действительности ни закон, ни за­вещание непосредственно не влекут призвания к наследованию. Для этого требуется установле­ние определенных правовыми нормами юриди­ческих фактов. Прежде всего в обоих случаях важно устано­вить факт открытия наследства, происходящий в результате смерти гражданина либо объявле­ния его умершим.

• Закон устанавливает право каждого человека иметь в собственности имущество, свободно рас­поряжаться им и передавать по наследству. На­следование по завещанию осуществляется в том случае, когда наследодатель оформил завещание, т.е. распорядился своим имуществом, оставшим­ся на момент его смерти, в пользу тех или иных лиц. Свобода завещания не умаляет обязанности его исполнения в строгом соответствии с зако­ном, а именно с учетом права иных лиц на обяза­тельную долю в наследстве, права наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодате­ля и прочих обстоятельств, предусмотренных за­коном. Завещание должно быть составлено в со­ответствии с правилами, установленными ГК РФ.

• Наследование по закону происходит в тех случаях, когда отсутствует завещание, т.е. когда гражданин в силу каких-либо причин не пожелал составить завещание либо не успел этого сде­лать в силу обстоятельств (в результате гибели, внезапной смерти или тяжелой болезни, не по­зволившей составить завещание). Для наследо­вания по закону причины отсутствия завещания не имеют значения. К такому наследованию призываются лица, указанные непосредственно в законе, где также определен порядок и условия перехода имущества наследодателя к наследни­кам. Наследниками по закону могут быть род­ственники и иждивенцы наследодателя.

Основания принятия наследства

Краткое содержание

Принятие наследства по закону

Наследством, как следует из положения ст. 1112 ГК РФ, является все без исключения имущество лица, которое передается другим лицам. Наследник, в случае принятия преемства, становится абсолютным хозяином всей собственности или ее части.

В наследственную массу входит вся движимая и недвижимая собственность, автомобиль, акции, паи, вклады, счета, вещи, антиквариат, ювелирные изделия и иные предметы роскоши, интеллектуальная собственность и т.д. То есть все, что было при жизни наследодателя на день смерти. Сюда входят даже долговые обязательства умершего.

Вступление в наследство — это личное право человека, он не может его продать или обменять. В случае нежелания становится хозяином перешедшего достояния, наследник имеет право отказаться просто или в чью-то пользу (из круга преемников).

Переход собственности может быть основан на законе или завещании. Законный способ самый распространенный, его реализация происходит если

  • лицо не оставило завещания, либо было признано недействительным;
  • в завещательной бумаге указана только часть имущества;
  • если гражданин, указанный в завещании отказался от предназначенного для него.

Наследники каждой очередности, в случае наступления их очередности, должны разделить всю наследственную массу поровну между собой.

Первая очередь – это дети, супруг, родители, внуки (по праву представления). Дети родные, усыновленные, рожденные и не рожденные в браке, но если отцовство было установлено. Супруг должен был находиться в зарегистрированном браке на день смерти наследодателя.

Если члены первоочередной группы наследников отсутствуют или они были лишены наследства, признаны недостойными наследниками, отстранены или просто отказались от наследия, то тогда имущество переходит к разделу между родными следующей очередности.

Вторая группа это:

  • сестры и братья умершего полнородные и не полнородные, то есть хотя бы один из родителей должен быть общий.
  • бабушки, дедушки.
  • Племянники и племянницы (по праву представления).

Третья очередь:

  • Дяди и тети наследодателя.
  • Двоюродные братья и сестры (по праву представления).

Если все вышеуказанные группы родни по любым основаниям не вступают в наследование, то принимают по закону остальные категории родственников.

  • четвертая очередь — прабабушки, прадедушки.
  • пятая — двоюродные бабушки, дедушки, внучки и внуки.
  • шестая группа — двоюродные тети, дяди, племянники, племянницы, правнучки, правнуки.
  • седьмая очередность — мачеха, отчим, пасынки и падчерицы.
  • восьмая группа- это нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. В случае проживания с умершим не менее года (до дня его смерти).

Гражданское право содержит понятие наследственная трансмиссия. Она, как вариант принятия наследования, актуальна тогда, когда наследник не успел принять наследство, которое уже было открыто до его смерти. Круг претендентов на причитающуюся долю не принятого достояния равен кругу очередей.

Так же имеется понятие наследование по праву представления. Суть процедуры заключается в том, что наследство лица, умершего вместе с наследодателем или до начала открытия наследства, переходит к нисходящему родственнику.

Таких родственников 3 категории:

  1. внуки наследодателя и потомки.
  2. племянники и племянницы наследодателя.
  3. двоюродные братья и сестры.

Для того, чтобы унаследовать состояние, нужно принять наследство, в течение 6 месяцев с его открытия.

  • Фактический способ правопреемства характеризуется владением и распоряжением собственностью, защитой от посягательств третьих лиц. Больше подходит близким родственникам, которые жили вместе с наследодателем. Права наследника при таком обладании имуществом не теряются, если гражданин пропустил общий срок для вступления в правопреемство.
  • Формальный метод заключается в визите к нотариусу, подаче заявления о принятии наследства, а затем, заявления о выдаче свидетельства о наследстве. Завершается вся процедура получением свидетельства о праве на наследство. Это происходит по истечении полугода со дня открытия наследства. Нотариус укажет, в какой срок нужно явиться, чтобы получить желаемый документ.

С полученным свидетельством о праве на наследство, необходимо обратиться в Росреестр, если нужно оформить недвижимость, доставшуюся в качестве наследственного имущества.

Принятие наследства по завещанию

Если закон сам очерчивает круг родственников которым достанется имущество умершего и даже определяет равность долей, то гражданин, по своему личному желанию, может изменить указанный порядок и самостоятельно решить кому и что достанется.

Завещание — это распорядительный документ, по факту, односторонняя сделка, в отношении собственности лица на случай смерти. Гражданин имеет право оставить все свое имущество любому лицу, независимо от родственных уз.

Не будет действительной воля лица о лишении прав наследования следующих лиц:

  • детей, не достигших 18 лет, или достигших но не трудоспособных;
  • не трудоспособных родителей и супруга.

Обязательных наследников, невозможно обделить имуществом. Ни по завещательному, ни по законному основанию принятия наследства. В любом случае, они получат половину того, что им причиталось бы в законном порядке. У завещателя есть право отменять, изменять, составлять новый документ, так как он вступает в силу только после смерти наследодателя.

Завещание относится к сделкам, которые необходимо совершать самостоятельно, без представителей. Распоряжаться личным имуществом может только дееспособный гражданин. Совместно такой документ не составляется даже супругами, у которых есть общая собственность.

Удобство документа в том, что посредством раннее выраженного желания, предотвращаются споры между претендентами на имущество. Распорядитель имеет право не мотивировать свое решение.

Завещатель, может выражать волю не только в отношении всего имеющегося состояния, но и сделать оговорку на то, что он приобретет в будущем. Можно составить одно завещание, или несколько. Допустим на квартиру одно, на машину другое. А если одно и тоже имущество фигурирует в нескольких завещаниях, то действительным из них является то, которое составлено последним.

На тот случай, если лицо, назначенное в документе, умрет или по иным причинам не сможет вступить в наследство, можно назначить поднаследника. Кроме того, завещание должно быть письменным, подписанным собственноручно. Данный акт можно отменить в любой момент.

Принятие наследства одновременно по закону и по завещанию

П. 2 ст. 1152 ГК РФ регламентирует принятие части имущества, как принятие всего, что являлось собственностью наследодателя. Более того, помимо имеющегося наследственного имущества, будет считаться принятым и то, которое обнаружится уже после вступления в права наследования.

Смотрите так же:  Мой стаж за рулем

Допустим у умершего есть дочь и сын, а имущество состоит из дома и квартиры. Дом отписал сыну, а дочь не указал в распорядительном документе. После его смерти сын принимает дом на основании завещания. За ним, остается право приобрести еще и половину квартиры (так как вторая часть должна по закону отойти его сестре), он может отказаться от приобретения по закону или принять. Во втором случае, он получит недвижимость по всем основаниям.

Выбор одного вида преемства не служит отказом от наследства по иным положениям. Данное правило имеет место при фактическом принятии собственности. Нотариус, должен разъяснить, что в заявлении о принятии наследства необходимо указать, что принимается имущество по всем основаниям, если это не противоречит воле заявителя.

Когда на каждый объект распоряжения есть отдельное завещание, то наследник может указать, что приобретает наследство по каждому из них. Принять наследие под условием нельзя. В течение 6 месяцев, преемник имеет право отказаться от полученного или изменить основание приобретения без указания причин и мотивов.

Принятие доли наследства

Принятие доли наследства осуществляется в общем порядке. Одним из 2 способов: формальным или фактическим. Так, в случае смерти одного из супругов и наличия совместно нажитого имущества, разделу подлежит только половина из общего имущества.

Закон гласит, что между наследниками одной очереди вся наследственная масса делится в равных долях. Но не стоит забывать и об обязательной доле в наследстве. Для оформления наследственной массы, нужно будет оплатить государственную пошлину за совершение нотариальных действий. Размер сбора зависит:

  • от рыночной стоимости имущества;
  • от степени родства с наследодателем.

По общему правилу, размер пошлины составляет 0,6 % от стоимости наследства, не более 1 000 000 рублей. Для близких родственников, дети, супруги, родители, братья, сестры- 0,3% стоимости, но не более 100 000рублей.

Основания наследования

Понятие наследования, время и место открытия наследства

Легальное определение наследования содержится в ст. 1110 ГК РФ: при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. Права и обязанности переходят по наследству со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями.

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Таким образом, в наследство включаются, в частности, вещи, принадлежавшие наследодателю на праве собственности или ином вещном праве (квартира, жилой дом, земельный участок, находившиеся в собственности наследодателя или в его пожизненном наследуемом владении, акции участника акционерного общества и др.), доля участника полного товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной ответственностью в складочном (уставном) капитале соответствующего юридического лица, имущественные права и обязанности по гражданско-правовым договорам наследодателя и пр.

При этом в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом. Также в состав наследства не входят личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Основанием перехода гражданских прав и обязанностей после смерти наследодателя к другому лицу является сложный фактический состав, предусмотренный нормами наследственного права. При наследовании но закону необходимы следующие юридические факты: смерть наследодателя либо объявление его умершим, принятие наследником наследства. При наследовании по завещанию в юридический состав к вышеупомянутым двум обстоятельствам добавляется завещание, являющееся односторонней сделкой.

Российским наследственным законодательством предусматривается два основания наследования: по завещанию и по закону (ст. 1111 ГК РФ). При этом наследованию по завещанию отдано приоритетное значение, а наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием и в иных случаях, установленных ГК РФ.

Наследование по закону может наступить и при наличии завещания, например, если наследодатель лишил наследства всех своих наследников по закону, не указав при этом кого-либо в качестве наследника из иных лиц. В этом случае имущество как выморочное перейдет в порядке наследования по закону в собственность РФ (п. 2 ст. 1151 ГК РФ).

Необходимой предпосылкой возникновения наследственного правоотношения является смерть гражданина либо объявление его умершим, которые ГК РФ именует открытием наследства (ст. 1113 ГК РФ). С этим фактом напрямую связаны многочисленные юридически значимые для участников наследования обстоятельства. В частности, определяется круг наследников, а также возможность перехода права на принятие наследства к иным лицам (наследственная трансмиссия – ст. 1156 ГК РФ), устанавливается объем наследственного имущества, основания наследования, совершаются фактические и нотариальные действия, связанные с принятием наследства либо отказом от него.

В связи с этим большое значение приобретает определение времени и места открытия наследства.

В случае смерти наследодателя временем открытия наследства является день, когда гражданин фактически умер (п. 1 ст. 1114 ГК РФ). Момент смерти устанавливается на основании определенной совокупности биологических показателей, свидетельствующих о наличии необратимых изменений в организме человека, и удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органом ЗАГСа, однако он может быть установлен и в судебном порядке.

При объявлении гражданина умершим временем открытия наследства считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. Однако если умершим объявляется гражданин, пропавший без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти день его предполагаемой гибели. Соответственно временем открытия наследства будет считаться день смерти, указанный в решении суда.

Объявление гражданина умершим осуществляется по правилам ГК РФ.

Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. В соответствии с гражданским законодательством ходатайствовать об объявлении гражданина умершим могут любые заинтересованные лица: другой супруг, родственники пропавшего без вести, прокурор и иные лица.

Правильное определение времени открытия наследства влияет на то, какие правовые нормы будут применяться, так как круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества устанавливаются в соответствии с законодательством, действующим на день открытия наследства за исключением случаев, указанных в законе.

Следует подчеркнуть, что временем открытия наследства является именно день, а не час или минута смерти.

Так, в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК РФ граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. Таким образом, если граждане, являющиеся наследниками друг после друга, умирают в разнос время, но в пределах одного календарного дня, они не наследуют имущество друг друга. Другое дело, если одно лицо умерло, допустим, в 23 часа 55 минут (что подтверждено соответствующей медицинской справкой), а второе – в 00 часов 05 минут следующего дня, что также подтверждается документально, возникает наследственное правопреемство и в соответствии с правилами о наследственной трансмиссии имущество первого гражданина будет наследоваться наследниками второго.

Помимо времени открытия наследства важным является определение места открытия наследства.

Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя, а если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества устанавливается исходя из его рыночной стоимости, и в случае возникновения спора вопрос может быть решен в судебном порядке при помощи проведения экспертизы.

Место жительства определяется ст. 20 ГК РФ как место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, а местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК РФ). При этом следует отличать место жительства (квартиру, жилой дом в деревне, общежитие и т.д.) от места пребывания (гостиницы, санатория, пансионата и т.п.), т.е. места, в котором гражданин проживает временно. При определении места жительства учитывается регистрация по месту жительства.

Наследник должен документально подтвердить место открытия наследства. Подтверждающими документами, в частности, являются:

  • – справка из жилищных органов о месте регистрации наследодателя по месту жительства;
  • – справка местной администрации или справка с места работы с указанием места жительства наследодателя;
  • – справкой райвоенкомата о том, что наследодатель во время призыва в армию проживал по определенному адресу;
  • – копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемая работниками органа ЗАГСа на основании данных паспорта о регистрации умершего.

Если место жительства умершего неизвестно, место открытия наследства подтверждается документом о месте нахождения его имущества.

Если указанные документы не могут быть представлены, то место открытия наследства может быть определено на основании вступившего в законную силу решения суда об установлении факта места открытия наследства.

Правильное определение места открытия наследства имеет большое значение в реализации права граждан на наследование и при оформлении перехода имущества по наследству, поскольку именно по месту открытия наследства нотариус, в частности, принимает заявление о принятии наследства или об отказе от него, претензии от кредиторов наследодателя, меры к охране наследственного имущества.

В соответствии со ст. 61 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства и работы которых ему известно, однако обычно такой информацией он не располагает.

На практике нотариус принимает заявление о принятии наследства от самих наследников. В заявлении наследник может указать всех известных ему наследников, хотя делать это он не обязан и ответственности за непредоставление такой информации не несет. Точно так же и нотариус не несет ответственности, если наследство было принято не всеми наследниками.

Основания наследования

Основания наследования в правовой литературе рассматриваются как варианты, способы регламентации отношений, связанных с наследственным правопреемством. В основе их различия лежит волеизъявление умершего, направленное на определение посмертной судьбы его имущества. Если такое волеизъявление было сделано, правопреемство регулируется способом, который именуется наследованием по завещанию. В случаях его отсутствия правопреемство регулируется другим способом, который именуется наследованием по закону [1] .

Итак, современное российское наследственное право предусматривает два основания наследования, закрепляемые ст. 1111 ГК РФ: наследование осуществляется по завещанию и по закону.

Наследование по этим двум основаниям традиционно для отечественного наследственного законодательства: наследование по закону и завещанию предусматривалось ст. 416 ГК РСФСР 1922 г. и ст. 527 ГК РСФСР 1964 г.

Однако в настоящее время принципиально изменилось соотношение этих оснований. Не случайно наследование по завещанию теперь стоит на первом месте в ГК РФ, институт наследования по завещанию урегулирован в гораздо большем количестве статей, чем наследование по закону, ибо законодатель придал ведущее значение при наследственном преемстве завещанию. Именно принцип свободы завещания, в котором наследодатель может наиболее полно отразить свою волю, положен в основу правового регулирования наследования по завещанию (ст. 1119 ГК РФ).

Смотрите так же:  Организация рыбалки договор

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, тем самым наследованию по закону придается значение своеобразного «резерва» [2] . В основу его положен принцип очередности (ст. 1141 ГК РФ). Законодатель исходит в этом случае из необходимости передать наследственное имущество лицам, наиболее близко стоящим к умершему.

Наследование по закону имеет второстепенный характер относительно наследования по завещанию, хотя на практике наследование по закону встречается чаще.

Наследование по закону имеет место, если:

  • 1) отсутствует завещание (либо завещание признано по суду полностью недействительным);
  • 2) в завещании определена судьба только части наследства, или завещание в определенной части признано недействительным. В этом случае имущество, в отношении которого завещательные распоряжения не сделаны (или часть наследства, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным), наследуется по закону;
  • 3) наследник по завещанию умер ранее завещателя либо если наследник по завещанию — юридическое лицо — ликвидирован;
  • 4) наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.

Таким образом, нормы наследственного права ориентированы на наиболее полный учет воли наследодателя, на стимулирование граждан еще при жизни распорядиться своим имуществом в соответствии со своими интересами и волей.

Приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону закономерен в государствах, ориентированных на укрепление института частной собственности. Наследование по завещанию предпочтительнее и с социальной точки зрения, поскольку только наследодатель при составлении завещательных распоряжений может правильно выразить свою волю как собственник имущества, а также учесть действительно складывающиеся в семье отношения. Законодатель же, предусматривая правила о наследовании по закону, может сформулировать только общую ситуацию, попробовав смоделировать типовую ситуацию наследования.

Говоря о приоритете наследования по завещанию перед наследованием по закону следует подчеркнуть, что этот приоритет ни в коей мере не затрагивает юридическое равенство двух оснований наследования. Независимо от того, по закону или по завещанию открылось наследство, наследники и иные участники отношений, регулируемых наследственным правом, имеют равные права в отношении наследуемого имущества; субъекты наследственных правоотношений имеют равный статус независимо от основания наследования, нотариусы и иные правоприменители обязаны в равной мере обеспечивать и защищать права как наследников по завещанию, так и наследников по закону.

Именно из этой позиции исходит Конституционный Суд РФ при рассмотрении конкретного дела, изучив правовое регулирование двух оснований наследования во взаимосвязи с нормами конституционного, гражданского, налогового права и сделав вывод о равенстве прав наследников по закону и завещанию.

ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В Определении Конституционного Суда от 30 сентября 2004 г. № 316 «По жалобам гражданки Балакир Елены Марковны на нарушение ее конституционных прав положениями п. 1 ст. 3 Закона РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» и граждан Наумова Дмитрия Владимировича и Соболевой Юлии Владимировны на нарушение их конституционных прав теми же положениями Закона РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения», а также положениями ст. 1111 и п. 2 ст. 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации» указано следующее: согласно ст. 1111 ГК РФ, определяющей основания наследования, наследование осуществляется по завещанию и по закону; наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Согласно п. 2 ст. 1152 ГК РФ при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона РФ от 12 декабря 1991 г. «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» налог с переходящего в порядке наследования имущества для физических лиц, получающих наследство по закону и относимых к категории «другие наследники», исчисляется по максимальной ставке, в то время как для наследников первой и второй очередей ставки налога предусмотрены в значительно меньших размерах [3] . Как следует из представленных материалов, в связи с тем, что граждане Е. М. Балакир, Д. В. Наумов и Ю. В. Соболева, будучи наследниками первой очереди по закону, приняли наследство по завещанию, налоговая инспекция по Юго-Западному административному округу г. Москвы применила к наследуемому ими имуществу налоговые ставки, предусмотренные для категории «другие наследники» п.1 ст. 3 Закона РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения». Налоговые ставки, утвержденные для категории «наследники первой очереди», не рассматривались, поскольку сотрудники налоговой инспекции полагали, что очередность наследников установлена только для случаев наследования по закону. Черемушкинский районный суд г. Москвы решением от 3 февраля 2004 г. отказал Д. В. Наумову и Ю. В. Соболевой в удовлетворении иска о признании не подлежащим исполнению налогового уведомления на уплату налога, рассчитанного по налоговым ставкам для категории «другие наследники». Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда определением от 16 марта 2004 г. оставила это решение без изменения, указав, что истцы приняли наследство именно по завещанию, хотя, будучи наследниками первой очереди, имели право принять наследство по закону. Гагаринский районный суд г. Москвы решением от 26 сентября 2003 г., оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда от 16 декабря 2003 г., отказал гражданке Е. М. Балакир в удовлетворении аналогичных требований, отметив, что Закон РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» не предусматривает дифференциацию налоговых ставок в зависимости от степени родства при наследовании по завещанию.

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ гражданка Е. М. Балакир утверждает, что положения п. 1 ст. 3 Закона «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения», в частности, примененный в ее деле абз. 4 подп. «в», с учетом смысла, придаваемого ему правоприменительной практикой, ставит в неравное положение наследников по закону и наследников по завещанию, имеющих одну и ту же степень родства, чем нарушает конституционные принципы равенства всех перед законом и равного налогового бремени. Граждане Д. В. Наумов и Ю. В. Соболева также просят признать не соответствующими преамбуле и ст. 1 (ч. 1), 6 (ч. 2), 15 (ч. 1), 19, 34 (ч. 1), 35 и 57 Конституции РФ положения п. 1 ст. 3 Закона РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» в их взаимосвязи со ст. 1111 и п. 2 ст. 1152 ГК РФ — с учетом смысла, придаваемого им правоприменительной практикой. По смыслу ст. 57 Конституции РФ в системной связи с ее статьями 1 (ч. 1), 15 (ч. 2 и 3) и 19 (ч. 1 и 2) в Российской Федерации как правовом государстве законы о налогах должны содержать четкие и понятные нормы. Именно поэтому НК РФ предписывает, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (п. 7 ст. 3).

Формальная определенность налоговых норм предполагает их достаточную точность, чем обеспечивается их правильное понимание и применение. Расплывчатость налоговой нормы может привести к не согласующемуся с конституционным принципом правового государства произвольному и дискриминационному ее применению государственными органами и должностными лицами в их отношениях с налогоплательщиками и тем самым — к нарушению конституционного принципа юридического равенства и вытекающего из него требования равенства налогообложения, закрепленного п. 1 ст. 3 НК РФ (постановления КС РФ от 8 октября 1997 г. по делу о проверке конституционности закона Санкт-Петербурга «О ставках земельного налога в Санкт-Петербурге в 1995 году», от 11 ноября 1997 г. по делу о проверке конституционности статьи 11.1 Закона РФ «О Государственной границе Российской Федерации», от 28 марта 2000 г. по делу о проверке конституционности подл, «к» п. 1 ст. 5 Закона РФ «О налоге на добавленную стоимость»).

Законом «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» ставки налога дифференцированы в зависимости от стоимости наследственного имущества и очередности призвания наследников к наследованию (п. 1 ст. 3). Данным Законом не установлены ставки налога с имущества, переходящего в порядке наследования по завещанию. Согласно ст. 35 (ч. 4) Конституции РФ право наследования гарантируется. Это право включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом на случай смерти, так и право наследников на его получение. Право наследования в совокупности двух названных правомочий вытекает и из ст. 35 (ч. 2) Конституции РФ, предусматривающей возможность для собственника распорядиться принадлежащим ему имуществом, что, согласно позиции Конституционного Суда РФ, изложенной им в Постановлении от 16 января 1996 г. по делу о проверке конституционности частей первой и второй ст. 560 ГК РСФСР, является основой конституционной свободы наследования. Конституционному пониманию существа и содержания права наследования, правомочий и способов его осуществления соответствует такое законодательное установление оснований наследования, при котором приоритет отдается воле наследодателя, выраженной в завещании, а наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием (ст. 1111 ГК РФ). В свою очередь, наследнику, призванному к наследованию одновременно по нескольким основаниям, предоставляется возможность принять наследство, осуществив выбор основания наследования (п. 2 ст. 1152). Указанные правила вытекают из закрепленных ГК РФ основных начал гражданского законодательства, предусматривающих, что граждане приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе (ст. 1), участвуют в гражданских отношениях на основе автономии воли и имущественной самостоятельности (ст. 2), по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права (ст. 9). При этом самой природой прав, возникающих из гражданских правоотношений, обусловливается диспозитивное начало гражданско-правового регулирования, нашедшее свое выражение как в приведенных положениях ГК РФ, так и в тех, конституционность которых оспаривается заявителями.

Гражданский кодекс РФ предусматривает очередность призвания к наследованию только для случаев наследования по закону (ст. 1141). При этом законодатель определяет очередность наследования в зависимости от степени родства: если нет наследников первой, второй и третьей очереди (ст. 1142—1144), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей (ст. 1145). Такой подход, по мнению Конституционного Суда РФ, выраженному в Определении от 2 ноября 2000 г. № 228-0 по жалобе гражданки Л. В. Горшковой на нарушение ее конституционных прав положениями ст. 532 ГК РСФСР, отвечает принципу защиты интересов близких родственников умершего. Завещатель же вправе определить судьбу наследственного имущества с учетом отношений между ним и иными лицами, что соответствует принципу свободы завещания (Определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2001 г. № 262-0 по жалобе гражданина P. X. Шакирова на нарушение его конституционных прав ст. 534 ГК РСФСР).

Между тем вопреки указанным принципам налоговые органы исчисляют налог с имущества, переходящего в порядке наследования, по максимальным ставкам — предусмотренным законом для «других лиц» — в отношении близких родственников наследодателя, если они являются наследниками по завещанию, тем самым произвольно применяя к налоговым правоотношениям нормы гражданского законодательства, устанавливающие основания наследования.

Такая правоприменительная практика, по существу, полностью отрицает принцип защиты интересов близких родственников, допуская взимание налога с имущества, переходящего в порядке наследования к близким родственникам, по разным ставкам — в зависимости от гражданско-правового основания наследования ими имущества. Согласно же правовой позиции, выраженной в Постановлении Конституционного Суда РФ от 21 марта 1997 г. по делу о проверке конституционности положений абз. второго п. 2 ст. 18 и ст. 20 Закона РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», принцип равного налогового бремени, выводимый из положений ст. 8 (ч. 2), 19 и 57 Конституции РФ, в сфере налоговых отношений означает, что не допускается установление дополнительных, а также повышенных по ставкам налогов в зависимости от формы собственности, организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, местонахождения налогоплательщика и иных носящих дискриминационный характер оснований. Наследование по завещанию не может являться правовым основанием для ущемления прав и законных интересов наследников по завещанию, относящихся по степени родства к наследникам по закону тех очередей, которые упомянуты в Законе РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения».

Смотрите так же:  Статья 132 пункт 3 ук рф

Следовательно, реализация предусмотренной п. 1 ст. 3 Закона «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» обязанности близких родственников наследодателя по уплате налога с имущества, переходящего им в порядке наследования, не может ставиться в зависимость от предусмотренного ГК РФ правового основания наследования имущества. Иное приводило бы к ущемлению в налоговых правоотношениях прав и законных интересов наследников по завещанию, относящихся по степени родства к наследникам по закону первой и второй очередей, и тем самым — к нарушению не только конституционной свободы наследования, но и принципа равенства всех перед законом (ст. 19, ч. 1 Конституции РФ) и вытекающего из него правила равного и справедливого налогообложения. Исходя из изложенного, Конституционный Суд РФ определил, что положения, содержащиеся в п. 1 ст. 3 Закона РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения», во взаимосвязи с положениями ст. 1111 и п. 2 ст. 1152 ГК РФ — по своему конституционно-правовому смыслу, выявленному Конституционным Судом РФ на основе правовых позиций, изложенных им в ранее принятых и сохраняющих свою силу решениях, — не могут служить основанием для применения ставок налогов, установленных для «других наследников», при исчислении ставок налога с имущества, переходящего в порядке наследования, к гражданам, являющимся близкими родственниками, входящим в круг наследников по закону первой и второй очередей, названных в Законе РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения», и принявшим наследство по завещанию.

Данная позиция Конституционного Суда РФ представляется обоснованной и может быть рекомендована при применении норм о наследовании по закону и по завещанию.

Для выбора основания, по которому будет производиться наследование, необходимо проанализировать имеющийся в каждом конкретном случае юридический состав, т.е. совокупность юридических фактов, которые повлекут возникновение правоотношения по наследованию по закону или правоотношения по наследованию по завещанию.

Так, наследование по закону открывается, если лицо, призываемое к наследованию, входит в круг наследников по закону и завещание отсутствует.

Наследование по завещанию открывается, если имеется надлежащим образом оформленное завещание.

Гражданский кодекс РФ не запрещает одновременное наследование и по закону, и по завещанию. Так, если имеется завещание только в отношении конкретно поименованной части наследственного имущества, иное имущество, не указанное в завещании, будет наследоваться по закону. При этом лица, наследовавшие имущество наследодателя по завещанию, могут одновременно наследовать и по закону то имущество, которое не было включено наследодателем в завещание, при условии, что данным Кодексом они отнесены к числу наследников по закону.

В литературе в качестве отдельного вида выделяется такой вид наследования, как наследование выморочного имущества [4] . Речь идет о наследовании имущества государством, государственными и муниципальными образованиями в тех случаях, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации (п. 2 ст. 1151 ГК РФ).

Кроме как наследования по закону и наследования по завещанию, установленных ст. 1111 ГК РФ, иных оснований наследования быть не может.

Тем не менее, особенности редакционного изложения некоторых статей ГК РФ вызвали спор теоретиков относительно возможности существования иных, помимо закрепленных в ст. 1111, оснований наследования. Камнем преткновения стали п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 и п. 3 ст. 1156 ГК РФ.

Пункт 2 ст. 1152 устанавливает: «При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям». Из данной формулировки можно усмотреть, что оснований наследования не два, а больше. В качестве самостоятельного основания законодатель рассматривает наследование в порядке наследственной трансмиссии, и перечень оснований не является закрытым. Отсюда делается вывод, что, если перечень оснований наследования в ст. 1152 ГК РФ не закрыт, то наследник может сам выбрать ту статью раздела «Наследственное право» Кодекса, на основании которой он примет наследство.

Исследователи приводят следующие примеры, к которым ведет на практике подобный вывод.

Прежде всего, это попытки принять наследство на основании ст. 1149 ГК РФ (т.е. в виде обязательной доли) и при этом отказаться от наследования по закону (например, на основании ст. 1143 ГК РФ). Такой выбор может быть выгоден наследнику, например, если он хочет получить обязательную долю из завещанной части имущества.

Второй пример, когда нетрудоспособный наследник, имеющий право на обязательную долю, отказывается от наследования по закону в пользу другого наследника. Позже в составе наследства обнаруживается «старый» вклад в Сбербанке, право на получение которого не имеет наследник, получивший наследство, но имел бы наследник, отказавшийся от наследства. Право же на получение таких вкладов принадлежит только определенным группам граждан (см. постановление Правительства РФ от 3 апреля 2006 г. № 192 «О выплате в 2006 году отдельным категориям граждан Российской Федерации предварительной компенсации (компенсации) по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации»). В такой ситуации отказавшийся наследник представляет нотариусу заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство в виде обязательной доли и соглашение между наследниками о разделе наследства, по которому ранее отказавшийся наследник получает право на вклад. При этом наследник исходит из того, что обязательная доля наследуется по самостоятельному основанию, а отказался он от наследования по другому основанию — по закону [5] .

Корнем проблемы представляется непонимание сущности понятия «основание наследования», а это ведет к тому, что основания наследования приравниваются к основаниям возникновения правоотношения (ст. 8 ГК РФ): основанием возникновения правоотношения являются юридические факты, из которых возникает правоотношение; наследственное правоотношение также возникает из юридических фактов, но считать таковыми наследование по завещанию или по закону нельзя.

Суть понятия «основание наследования», как мы уже отмечали, сводится к особому порядку призвания к наследованию, к способам регламентации отношений, связанных с наследственным правопреемством. И таких способов два: наследование по завещанию и наследование по закону. Остальные же нормы ГК РФ применяются исключительно в рамках этих двух способов, в «границах» наследования по завещанию или по закону.

Еще классики российского наследственного права отмечали: говоря о наследовании по закону и по завещанию, следует всегда помнить, что это деление имеет значение только в плоскости призвания данного лица в качестве наследника [6] . Подчеркивалось также разграничение наследования по завещанию и по закону в качестве двух самостоятельных порядков перехода прав: «Если кто-то выразит свою волю относительно перехода к другим лицам, после его смерти, принадлежащих ему прав и обязанностей по имуществу и обязательствам, . а те, в чью пользу он сделал распоряжение, изъявят готовность исполнить его волю, то такой переход прав и обязанностей после смерти юридически ничем не будет разниться от перехода прав и обязанностей при жизни передающего. Переход имущества и обязательств от одного лица к другому, по случаю прекращения существования, только тогда представляет характеристические особенности, когда совершается помимо воли лица, переставшего существовать, в силу закона, т.е. согласно с установленным законом порядком и условиями» [7] .

Что касается наследования в порядке наследственной трансмиссии как специального основания наследования [8] , то весомых доводов в поддержку этой точки зрения не приводится. Попытки обосновать ее тем, что для наследования в порядке трансмиссии (равно как и для наследования по праву представления) законом предусматриваются специальные условия, не оговоренные применительно к наследованию по закону или завещанию (для наследования в порядке трансмиссии, в частности, необходимо наступление особого условия — смерти трансмиттента до принятия им наследства), несостоятельны. Ведь тогда специальными основаниями наследования следует признать и наследование всеми очередями наследников, кроме первой: вторая и последующие призываются при особом условии — отсутствии принявших наследство наследников предыдущих очередей. Совершенно справедливо мнение, что во всех указанных случаях речь идет об одном основании — наследовании по закону, основании, которому можно противопоставить только наследование по завещанию [9] .

В соответствии со ст. 1111 ГК РФ основаниями наследования являются наследование по закону и наследование по завещанию. Эта норма включена в гл. 61 ГК РФ — «Общие положения о наследовании» — и формулирует принцип, исходя из которого должны толковаться иные нормы ГК РФ о наследовании.

Именно с этих позиций необходимо подходить к пониманию содержания ранее приведенного п. 2 ст. 1152 ГК РФ.

Наследование в порядке трансмиссии не может считаться отдельным основанием наследования. Верно подчеркивается, что наследование в порядке трансмиссии и наследование в результате открытия наследства — не есть альтернатива между двумя основаниями наследования. Речь идет о двух наследствах, поскольку право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника (п. 1ст. 1156 ГК РФ).

Исследователи справедливо отмечают, что закрытый характер перечня, содержащегося в п. 1 ст. 1111, в первую очередь означает, что закон исключает наследование по договору [10] .

Наследственное право России такого основания, как наследование по договору, не предусматривает. Именно поэтому, в частности, супруги не могут оговаривать в брачном договоре условия, которые могли бы затрагивать наследование. В соответствии с СК РФ брачным договором определяются имущественные права и обязанности супругов в браке «. и (или) в случае его расторжения» (ст. 40). Это исключает возможность включения в брачный договор условий, рассчитанных на другие ситуации и, в частности, на случай прекращения брака в случае смерти одного из супругов [11] .

При наследовании по завещанию завещание должно соответствовать закону по форме и содержанию, т.е. должно быть составлено и удостоверено в соответствии с правилами ГК РФ. Невозможно «наследование по обещанию», т.е. в соответствии с обещаниями наследодателя, сделанными на случай смерти, которым не придана форма завещания.

  • [1] Подробнее см.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / под ред. Т. Е. Абовой, М. М. Богуславского, А. Ю. Кабалкина, А. Г. Лисицына-Светланова. М.: Юрайт-Издат, 2005.
  • [2]Соменков С. А. Указ. соч.
  • [3] Указанный Закон в настоящее время не действует, вопросы налогообложения имущества, переходящего в порядке наследования, регулируются НК РФ. — Примеч. авт.
  • [4]Иоффе И. С. Лекции по гражданскому праву. Л.: ЛГУ, 1965. С. 291.
  • [5]Рассказова Н. Ю. Право на принятие наследства // Закон. 2006. № 10.
  • [6]Серебровский В. И. Указ. соч. С. 50.
  • [7]Кавелин К. Д. Права и обязанности по имуществам и обязательствам (в применении к русскому законодательству: Опыт систематического обозрения) / В кн.: Избранные произведения по гражданскому праву. М., 2003. С. 618.
  • [8]Хаскельберг Б. Л. Наследование по праву представления и переход права на принятие наследства // Цивилистические записки. М., 2004. Вып. 3. С. 246.
  • [9]Рассказова Н. Ю. Указ. соч.
  • [10] Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / под ред. Т. Е. Абовой, М. М. Богуславского, А. Ю. Кабалкина, А. Г. Лисицына-Светланова. М.: Юрайт-Издат, 2005.
  • [11]Максимович Л. Брачный контракт. М., 1997. С. 40.